Все о печах и каминах - Информационный портал

Право интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной собственности и ее особенности Передача интеллектуальной собственности

Начало проявления интеллектуальной деятельности человека относится к глубокой древности. Однако потребность в ее правовом регулировании возникла намного позже. Исторически первым институтом права интеллектуальной собственности явилось авторское право. Уже в эпоху Античности стали охраняться авторские права на литературные произведения. Факты заимствования чужого произведения, а также его искажения подвергались осуждению.

Право ИС сформировалось с развитием «массового производства» в духовной сфере и возникновением определенных столкновений интересов субъектов интеллектуальной деятельности. Отметим, что право интеллектуальной собственности не вмешивается в процесс интеллектуальной деятельности.

Интеллектуальной собственностью называются результаты интеллектуальной деятельности, а также средства их индивидуализации, охраняемые законом (ст. 1125 ГК). Интеллектуальная собственность обладает рядом характерных особенностей. Рассмотрим наиболее основные.

1) Нематериальность. Именно в этом состоит главная и важнейшая особенность, отличающая ее от собственности в традиционном смысле. Обладая некоторой вещью, вы можете распоряжаться ею по своему усмотрению: пользоваться самостоятельно или передать другому лицу во временное пользование. При этом одной и той же вещью нельзя одномоментно пользоваться вдвоем. С интеллектуальной собственностью дело обстоит иначе, так как в данном случае одним и тем же объектом можно пользоваться в разных местах одновременно. И количество пользователей при этом ничем не ограничено.

2) Абсолютность. Означает, что противостоит всем остальным лицам. Никто кроме него не имеет права пользоваться конкретным авторским объектом интеллектуальной собственности. Отметим, что отсутствие запрета на пользование объектом не может выступать в качестве разрешения.

3) Воплощение нематериальных объектов интеллектуальной собственности в материальные объекты. Поясним на примере. Купив лазерный диск с музыкальными произведениями, вы становитесь собственником товара, то есть материального носителя. Но при этом не приобретаете никаких прав на сами произведения, хранящиеся на этом объекте. Другими словами, с диском вы вправе поступать по вашему усмотрению, но музыка не становится вашей собственностью. Никаким изменениям (аранжировке, обработке) нельзя ее подвергать.

4) Необходимость прямого отражения в законе объекта интеллектуальной собственности. Этот принцип означает следующее. Не любой результат творческой деятельности можно считать объектом интеллектуальной собственности. Это справедливо и в отношении средств индивидуализации. К примеру, средством индивидуализации сайта в глобальной сети является доменное имя. Однако, оно не может быть признано интеллектуальной собственностью, поскольку в законе об этом ничего не сказано.


Полный перечень объектов интеллектуальной собственности содержится в ст. 1225 ГК. Никакой другой результат интеллектуальной деятельности, не упомянутый в указанной статье, не является интеллектуальной собственностью. Следовательно, на этот объект не возникают интеллектуальные права собственности. Это означает, что им может воспользоваться любое лицо, не имея каких-либо разрешений.

Выделяют две категории интеллектуальной собственности: промышленную собственность и авторское право. Элементы промышленной собственности: изобретения, фирменные наименования, промышленные образцы, товарные знаки, полезные модели, знаки обслуживания, наименования географических мест.

Литературы;
- музыки;
- науки;
- искусства;
- кинематографии.

Защита промышленной собственности предусматривает меры, ограничивающие недобросовестную конкуренцию. Она часть более объемной категории под названием «интеллектуальная собственность». должны пройти регистрацию. Их создание, использование и охрана должны соответствовать всем правилам, установленным для интеллектуальной собственности.

Регистрацией промышленной собственности занимается патентное ведомство. Завершается процедура выдачей патента или свидетельства. Только после регистрации интеллектуальная собственность будет наделена статусом промышленной собственности. Это условие не применяется к .

Охарактеризуем кратко некоторые виды интеллектуальной собственности:

Изобретение. Под изобретением понимается техническое решение, охватывающее любую область человеческой деятельности. Оно может касаться продукта или способа. Главными условиями являются: промышленная применимость, новизна, наличие изобретательского уровня. Продукты изобретения – штаммы микроорганизмов, клетки живых и растительных организмов, вещества, устройства. Способ – алгоритм выполнения действий над материальным объектом посредством технических средств для достижения результата.

Полезная модель. Это техническое решение, направленное на конкретное устройство. Требования к признанию – признак новизны и промышленной применимости.

Промышленный образец. Представляется в виде художественно-конструкторского решения. Характеризует внешний вид изделия, изготовленного промышленным или ремесленным способом. Предоставление правовой охраны образцу осуществляется в случае его новизны и оригинальности. Оригинальность промышленного образца определяется на основе существенных признаков, обуславливающих творческий характер специфики продукта. К существенным признакам промышленного образца относятся такие признаки, которые определяют набор эстетических и (или) эргономических особенностей внешнего вида товара. Сюда можно отнести форму, цветовое решение конфигурацию, рисунок орнамента.

Товарный знак. В качестве товарных знаков и знаков обслуживания выступают обозначения, с помощью которых можно индивидуализировать выполняемые работы, товары, а также оказываемые услуги физическими или юридическими лицами.

Фирменное наименование. Оно применяется для идентификации предприятия или компании в целом. Иногда – без представления товаров и услуг, оказываемых ими на соответствующих рынках. Фирменное наименование, получившее статус охраняемого объекта интеллектуальной собственности, символизирует собой деловую репутацию хозяйствующего субъекта. При этом оно выступает также в качестве ценного актива. Для фирменного наименования не требуется специальная регистрация. После его фиксации в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) оно подлежит охране на территории РФ.

Наименование места. Получить исключительное право на использование наименования места можно после государственной регистрации и получения удостоверяющего свидетельства.

Интеллектуальное право

Под интеллектуальным понимается право, которое признается законом в отношении объектов интеллектуальной собственности. Различают три вида интеллектуальных прав:

Исключительное право. Речь идет о праве использования объектов интеллектуальной собственности в любых проявлениях как по форме, так и по способам. Вместе с тем это право включает в себя возможность запрета всем другим лицам использовать эту собственность без разрешения правообладателя. Возникновение исключительного права распространяется на все объекты интеллектуальной собственности;

Личное неимущественное право. Им является право гражданина-автора этого объекта интеллектуальной собственности. Такое право возникает только при условиях, закрепленных в законе;

Иное право. В эту группу объединяются права, разнородные по своей природе. Главная их особенность – отсутствие признаков, по которым их можно отнести в первой или второй группе. В частности, право следования, доступа.

Передача интеллектуальной собственности

Интеллектуальную собственность нельзя передавать, поскольку она нематериальный объект. Можно говорить только о передаче прав на нее. Особенно это касается исключительного права.

Исключительным правом можно распоряжаться в нескольких формах:

Путем отчуждения исключительного права. Это связано с передачей исключительного права одного лица другому в полном объеме. Эта процедура сопровождается утрачиванием юридической возможности использования предыдущим правообладателем объекта интеллектуальной собственности;

Предоставлением права пользования объектом интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора. При этом правообладатель сохраняет за собой исключительное право. А лицензиату переходит право использования объекта в ограниченном объеме, предусмотренном лицензионным договором. Сама лицензия бывает двух уровней: исключительная и простая. Первый вариант запрещает правообладателю заключать аналогичные договоры с другими лицами, а второй – это право сохраняет за правообладателем.


Авторское право и промышленная собственность могут получить официальную правовую защиту только после их государственной регистрации. Регистрацию интеллектуальной собственности можно осуществлять с помощью различных способов:

Защиту прав интеллектуальной собственности обеспечивают законодательным способом на основе учета содержания и последствий реального нарушения. Законодательство предусматривает гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Вторая (точнее - первая) часть моего опуса про интеллектуальную собственность. Очень панковская. Думаю, после прочтения ее меня погонят и учебникописателей окончательно и бесповоротно.

Снова просьба ко всем читающим: Покритикуйте. Тех кто разбирается в предмете прошу оценить содержание, тех кто не разбирается - стиль и доступность изложения. Также приветствуются философствования на смежные темы.

Понятие ‘’интеллектуальной собственности’‘

Происхождение термина ’`интеллектуальная собственность’‘. Его содержание в области правовой, экономической, политической. ВОИС

Три смысла интеллектуальной собственности.

Понятие “ интеллектуальная собственность ” стало широко распространяться в мире с 60-х годов XX века, после учреждения в 1967 году Всемирной Организации Интеллектуальной собственнсти. Само слово, конечно, иногда употреблялось и ранее, в политической полемике и в специализированных юридических сочинениях (наряду с более узкими терминами “ промышленная собственность” , принятым для обозначения патентов, торговых знаков и производственных секретов и “литературная собственность ”, обозначающим авторские права). Однако в лексикон широкой публики слово вошло только в последние 30-40 лет.

При этом диапазон сущностей, смыслов и их оттенков обычно подразумеваемых при исользовании слова “интеллектуальная собственность” весьма широк, и произвольным образом меняется в зависимости от профессии, жизненного опыта и даже настроения употребляющего его человека. В общем, можно выделить три основных значения этого слова, в зависимости от области употребления - юридическое, экономическое, и политическое.

В юридическом языке слово “интеллектуальная собственность” является синонимом для так называемых исключительных прав - специального вида гражданских прав на выполнение действий с определенного рода абстрактными объектами, являющихся монополией (собственно, исключительным правом) определенного лица (правообладателя) - как правило создателя (в некотором, определенном законом, значении) этого объекта, или его правопреемника.

Исторически сложилось так, что государство, в лице монархов, вознаграждало и поощряло изобретателей монопольными правами на использование их изобретений. С одной стороны это позволяло проявить щедрость, не напрягая излишне вечно пустую государственную казну. С другой - предполагалось, что это наиболее справедливая форма вознаграждения, в том смысле, что количество вырученных изобретателем денег будет соответствовать общественной полезности и востребованности изобретения (Последнее и тогда выглядело сомнительным, но куда проще подвести обоснование под существующую успешную практику, чем изобретать нечто совершенно новое). Аналогично дело обстояло и с вознаграждением авторов литературных сочинений (первоначально - только книг), с тем добавлением, что здесь также немаловажную роль играли соображения цензуры. Гораздо легче договориться с одним-единственным автором, чем изыскивать методы убеждения сотни вольных печатников по всей стране.

Когда, после великих демократических революций XVI-XIX веков были отменены прочие государственно-дарованые монополии, система исключительных прав стала прочно ассоциироваться с вознаграждением за творческие достижения. Позднее сюда прсоединили и некоторые другие отношения, построенные на тех же организационных принципах, такие как законодательство о товарных знаках.

В Гражданском Кодексе Российской Федерации

“исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации”
упоминаются как особый вид гражданских прав, наряду с личными и вещными правами.

В уставе Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности говорится

Интеллектуальная собственность означает творения человеческого разума: изобретения, литературные и художественные произведения, символику, названия, изображения и образцы, используемые в торговле.

Интеллектуальная собственность подразделяется на две категории:

  • промышленная собственность, которая включает изобретения (патенты), товарные знаки, промышленные образцы и географические указания источника происхождения;
  • и авторское право, которое включает литературные и художественные произведения, такие как романы, стихи и пьесы, фильмы, музыкальные произведения; и произведения изобразительного искусства, такие как рисунки, картины, фотографии и скульптуры, а также архитектурные сооружения. Смежные права включают права артистов-исполнителей на их исполнения, права производителей фонограмм на их записи и права вещательных организаций на их радио и телевизионные программы.

Более подробно исключительные права будут рассмотрены в третьей лекции.

В экономическом языке слово “интеллектуальная собственность” является образным выражением для так называемых “ нематериальных активов ” (intangible assets). То есть той части капитала предприятия, которая необходима для создания его дохода, требует затрат на свое создание и/или содержание, но не выражена ни в каких материальных обьектах - за возможным исключением правоустанавливающих документов.

В первую очередь в число обьектов интеллектуальной собственности в экономическом смысле входят, конечно, принадлежащие предприятию исключительные права - “интеллектуальная собственность” юристов. Но не только. Важной, а в некотором смысле и исторически первой формой нематериальных активов являются торговые и промышленные тайны. Они тоже охраняются законом, хоть и не так, как исключительные права.

Иногда к нематериальным активам причисляются и более тонкие сущности, уже и совсем не имеющие прямого выражения в законодательстве. Как, например, круг деловых партнеров, деловая репутация, квалификация сотрудников.

Для того, чтобы понять, как образуются нематериальные активы, следует вспомнить некоторые основные политэкономические понятия.

Капиталом предприятия называется совокупность ценностей (зданий, оборудования, сырья и материалов на складах, зарплаты наемных работников), необходимых предприятию для производственного процесса и, соответственно, получения прибыли. Также капиталом называется суммарная денежная оценка этого имущества.

С другой стороны, рыночной капитализацией (market capitalization) предприятия называется цена его на рынке как целого, а для акционерной компании - суммарная цена всех акций компании. Нематериальные активы начинают играть роль в том, на сегодняшний день достаточно типичном случае, когда рыночная капитализация оказывается значительно и стабильно больше суммарной стоимости всех обычных, “материальных” капиталов фирмы. Остаток цены назначается различным нематериальным активам, распределяясь в соответствии с их местом в прибыли предприятия. Рассмотрим это подробнее.

Прибыль - это разница между доходами и расходами. Норма прибыли - отношение прибыли, полученной за некоторый период времени (обычно год), к величине капитала на начало этого периода. В капиталистическом обществе, нормы прибыли различных предприятий колеблются, при прочих равных условиях, вокруг одной и той же величины - средней нормы прибыли по отрасли, региону или национальной экономике. Механизм этого различается в зависимости от состава капитала.

Самый простой - когда для производства товара достаточно приложить труд к имеющимся материалам и оборудованию (иными словами, овеществленному прошлому труду), приобретаемым на свободном рынке. Представим, ччто торговля этим товаром оказывается значительно и систематически более выгодным, чем торговля другими товарами. Естественным образом, в более выгодную отрасль будут стремиться большее количество предпринимателей и их капиталов, понижая - вследствии конкуренции, увеличения предложения и снижения цен - прибыльность производства этого товара и повышая - вследствии оттока капиталов - прибыльность всех остальных бизнесов. И так - до тех пор, пока прибыли не станут приблизительно равны (с точностью до других факторов, которые сейчас обсуждать не будем).

Однако, такая простая ситуация встречается в современном капитализме далеко не всегда. Очень часто существнные составляющие прибыльности бизнеса либо вовсе недоступны конкурентам, либо существуют в ограниченном количестве, значительно меньшем, чем число желающих принять участие в выгодном бизнесе.

Типичным и наиболее хорошо изученным экономической наукой случаем такого положения является земля и частная собственность на нее. Хозяин плодородной пойменной пашни выращивает больше хлеба и выручает больше денег, чем владелец песчаного косогора. Тот, в чьих землях лежат единственные в округе залежи руды, имеет значительное преимущество при выплавке стали перед свими соседями. Ну и, поскольку самого количества пригодной к использованию земли в большинстве стран недостаточно для всех желающих, а “изготовить” ее дополнительно возможности нет, то человек, владеющий землей имеет преимущество перед тем, у кого ее нет.

Те дополнительные доходы, которые получает собственник земли в силу своего владения, называются рентой . В обществе с развитым денежным оборотом рента может быть, и часто бывает, физически и юридически отделена от собственно предпринимательского дохода, таким образом, что предпринимателем является один человек, а получателем ренты - другой, собственник земли. Именно такой ситуации соответствует слова “рента” и “рантье” в обыденной речи. Однако, ничто не мешает кому-либо быть одновременно и предпринимателем (фермером, горнопромышленником) и получателем ренты. По ее происхождению, различают две формы ренты - дифференциальную (или относительную) ренту и абсолютную ренту. Хотя на практике оба вида, как правило, сочетаются, механизмы их обазования различны.

Дифференциальная рента - добавочный доход, вызванный большим плодородием или лучшим расположением земли. Ну или качества чего-то другого. Производители, владеющие землей разной плодородности продают свою продукцию на одном и том же рынке, по одной и той же цене. При этом, владелец наихудшей (из тех, что все еще остаются на рынке) земли получает нормальную коммерческую прибыль - иначе он бросил бы эту землю и занялся чем-нибудь еще. У владельца же более плодородной земли издержки производства на единицу товара меньше, и прибыль, соответственно больше. На величину дифференциальной ренты.

Абсолютная рента - дополнительный доход, вызванный ограниченностью земли или других природных ресурсов и частной собственностью на них. Даже и неплодородный участок земли имеет собственника, который не обязан давать кому-либо пользоваться им безвозмездно. Величина получаемой им платы пропорциональна нехватке земли, доле неудовлетворенных поторебностей в ней. Там где земли больше, чем желающих производить на ней, в малозаселенных территориях, абсолютная рента отсутствует. Наоборот, в центрах больших городов, где на каждый кусок горизонтальной поверхности найдется множество претендентов, абсолютная рента высока.

Иногда выделяют в качестве отдельного класса монополистическую ренту , обусловленную собственностью на уникальный ресурс или обьект, ставящую обладателя этого обьекта в выделенное положения по сравнению со всеми остальными. Именно этот вид ренты интересует нас более всего, поскольку он соответствует принципу действия исключительных прав. Однако, в экономико-теоретическом отношении монополистическую ренту удобнее рассматривать как частный, предельный случай абсолютной и|или дифференциальной ренты. Такой взгляд дает более ясное понимание механизма дохода и его места в общей экономической картине.

В этом случае норма прибыли также выравнивается. Но на этот раз не путем конкуренции и уменьшения цен, а путем соответствующего увеличения номинальной цены приносящего ренту ресурса, земли. То есть, ценообразование для монопольных, или вообще конечных и ограниченных ресурсов, как бы зеркально отражает ценообразование товаров обычных. Вместо того, чтобы формировать доход на основании цены производства, величины истраченного капитала - цена ресурса формируется как капитализированная рента , величина некоего фиктивного денежного капмтала, который принес тот же самый доход, что приносит рента, при текущей величине банковского процента.

Еще сложнее становится дело, когда источником ренты являются не внешние по отношению к обществу природные условия и ограничения, а - как в случае исключительных прав - нормы, установленные самим же обществом, изменяемые, создаваемые и уничтожаемые по воле людей. Экономическая система приобретает обратную связью С одной стороны, рента, полученную в результате эксплуатации нематериальных активов, направляется на создание новых, еще более выгодных нематериальных активов. Это, в общем-то, одна из основных целей создания исключительных прав - стимулировать творческую активность. Однако упорный труд по созданию художественного шедевра или гениального изобретения не всегда оказывается единственным путем получения ценных нематериальных активов. С другой стороны - конкуренты, в борьбе за выживание начинают наращивать уже свою интеллектуальную собственность, вынуждая бывшего монополиста выступать уже в роли платящего ренту покупателя.

Вскользь замечу, что капитализации, денежной оценке и включению в коммерческий оборот подвержены не только законодательно установленные исключительные права, но и вообще любая привилегия, преимущество, оказываемая властью коммерческому предприятию, систематическаое или индивидулальное, законное или не совсем законное или даже совсем незаконное.

Иногда встречается представление об обороте исключительных прав как о некоей области производства, создающей новую стоимость и общественное богатство наравне с с промышленностью и сферой услуг. Это неверно. Конечно, товары и услуги, вовлеченные в, скажем, издательский бизнес, обладают вполне определенной стоимостью. Однако сами манипуляции и сделки с правами и лицензиями становятся возможным не вследствии создания новых потребительских благ, а напротив, вследствии дефицита, ограниченности этих благ.

Интеллектуальную собственность является законодательным инструментом для перераспределения прибыли между различными отраслями промышленности. Вопреки иногда высказывающимся* утверждениям, увеличение или уменьшение доходов от “продажи” интеллектуальной собственности, равно как и денежного выражения ее самой, никак (с точностью до международной торговли, о чем позже) не влияет на суммарный доход нации. Увеличению прибыльности одних предприятий здесь соответствует полностью компенсирующее их уменьшение прибыльности других.

Конечно, далеко не так безразличен вопрос интеллектуальной собственности самим предприятиям. В современной экономике наличие нематериальных активов давно уже не является привилегией какой-нибудь одной группы фирм. Взаимные обязательства и выплаты, связанные с исключительными правами и прочими нематериальными акт стали в последние десятилетия настолько повсеместными, что и здесь после всех взаиморасчетов участники рынка зачастую оказываются практически “при своих”. Но предприятие, которое не использует или недостаточно использует имеющееся у него возможности для получения и эксплуатации исключительных прав, или же вовсе не имеет таковых - получает доход, не только меньший, чем у других предприятий, но даже и меньший, чем оно получило бы при полном отсутствии института исключительных прав.

Неудивительно поэтому, что предприятия все чаще приобретают и используют исключительные права не столько для получения ренты, сколько напрямую для защиты от чужих исключительных прав. Широко распространенной является практика собирания колоды “оборонительных патентов”, которые берутся не в целях приобретения монополии (исключительных прав) на новую технологию, и не ради лицензионных отчислений, а исключительно в качестве защитного оружия на случай, если кто-нибудь другой предьявит им патентный иск. Действуют эти оборонительные патенты трояким образом. Во первых, они гарантируют, что на данное техническое решение не будет выдан патент никому другому. Во вторых, наличие большого количества патентов дает возможность участия в “патентных пулах” - обьединениях нескольких крупных фирм, каждая из которых может свободно пользоваться патентованными технологиями всех остальных. В третьих, если кто-то из конкурентов все-таки подаст в суд патентный (или иной) иск, оборонительный патент дает возможность предьявить встречные претензии и принудить противника к мировому соглашению.

Другим распространенным видом чисто оборонительного использования исключительных прав является Движение Свободных Программ и копилефт. Копилефт (“авторское лево”) - юридический инструмент, использующий предоставляемые авторским правом (копирайтом), возможности, для достижения целей, противоположных прямому, обычному применению копирайта. То есть создания некоторой сферы деятельности и некоторого множество текстов программ, распространение которых не ограничено, но которыми невозможно воспользоваться для получения односторонних конкурентных преимуществ.

Определенное значение приобретает также и вторичная функция нематериальных активов. То есть ценность патента или торговой марки состоит уже не только в том, что оно дает исключительное право, преимущество перед конкурентами. Владение обширными и|или знаменитыми нематериальными активами способствует престижу организации, добавляет ей очков в биржевой котировке, в роли получателя займа или инвестиций даже если сами эти активы в текущем бизнесе практически не участвуют.

В политической сфере слова “интеллектуальная собственность” имеют гораздо более широкий и неопределенный смысл, ввиду того, что здесь они используются для описания не столько фактически сложившихся отношений, сколько интересов и намерений субьектов политики. То есть “интеллектуальной собственнстью” здесь может называться и часто называется не то, на что уже установлены исключительные права (как у юристов) и не то что приносит ренту (как у экономистов), а то, что, по мнению говорящего, должно быть быть обложено исключительным правом, рентой или чем-то неопределенным в том же роде. Предметом, вокруг которого идут эти игры, является все та же вечная тема: характерное для развитого общества разделение труда и вытекающее из этого разделения общественное неравенство.

Международное разделение труда, помноженное на разницу в политическом и техническом развитии привело к тому, что практически все технические нововведения, а также большинство произведений массовой культуры создаются в очень небольшом числе наиболее технически развитых (и одновременно - наиболее богатых стран). Доля национального дохода, затрачиваемая этими странами на культуру и науку значительно превышает доли других стран, может быть даже вместе взятых. Конечно, главным образом потому, что они одни могут себе это позволить. Однако, ничего удивительного в сушествовании настроения, по которому и жители менее развитых стран должны платить свою долю в затратах на нововведения. Или, иначе, платить тоу же ренту на интеллектуальный капитал, что и их коллеги из стран более развитых. Соотвественно, ведется пропаганда за принятие развивающимися странами законов обширных исключительных прав.

Во внутриполитической области похожее соотношение имеется и между различными отраслями. Только здесь речь идет не об абсолютном богатстве, а лишь о доле “интеллектуальной собственности” в основном капитале. Которая может быть увеличена, например, введением новых исключительных прав.

Ввиду такой неопределенности и разнобоя в значениях, крайне не рекомендуется использовать термина “интеллектуальная собственность” за пределами узкого круга специальных вопросов, где его значение определенно и очевидно.

История интеллектуальной собственности.

В историческом отношении развитие интеллектуальной собственности и исключительных прав можно разделить на четыре периода.

Доисторический период - с древнейших времен до XVIII века. “Интеллектуальной собственности” в современном ее понимании еще не существует. Исключительные права имеются в изобилии, благо концепция прав человека еще не изобретена, и право заниматься любым промыслом по своему усмотрению еще не было само собой разумеющимся, да и вообще было далеко не у всех. Приобретая, с королевского соизволения или выкупая у городского цеха, право зарабатывать той или иной профессией, человек одновременно получал и исключительное право на эту профессию. Однако, те исключительные права, которые составляют современную интеллектуальную собственность, авторское и патентное право, еще не выделены из общей массы, и в нынешнем виде не существуют. Вместо исключительного права на публикацию определенной книги мы видим монополию на печать книг вообще, вместо патента на применение определенного изобретения - поделенные между цехами права на занятия ремеслами как таковыми.

Для возникновения их еще не сложились обьективные условия. В то время еще не везде закончилось формирование крупных национальных государств, с единой государственной властью и едиными законами. Большие страны, конечно, существовали и тогда, но их внутренняя связь ограничивалась присягой общему правителю, каждый город и каждая деревня жили своей собственной жизнью. Только развитие капитализма создавало единое национальное экономическое и политическое пространство. Интеллектуальная собственность же является продуктом развитой государственной власти.

В комбинации в внутренними цеховыми уставами средневековые монополии давали иногда нечто, внешне похожее на современное патенты и копирайт, хотя юридическая и фактическая природа их была существенно иной. Историки исключительных прав, впрочем, в поисках исторических корней интеллектуальной собственности вспоминают про некоторые установления и XVII и даже XV века. Например, так называемый Stationers copyright в 1529 - 1750 годах - режим установленный в результате монополии на печать книг, дарованной Британский короной гильдии лондонских печатников Stationers Company. Устав гильдии предусматривал, что тот печатник, который первый зарегистрировал новую книгу в особом гильдейском регистре, получает монополию на ее печатание - среди членов гильдии. FIX

Период национальных исключительных прав - со второй половины XVIII по конец XIX века. В различных странах одно за другим появляются законы, которые уже с полным правом считаются предшественниками современного авторского и патентного законодательства. Законы эти еще весьма разнородны по своему содержанию, особенно поначалу. Зачастую они касаются только определенных узких отраслей, или даже более того - лишь конкретных лиц. Законодатели разных стран еще не пришли к единому мнению, что именно и каким именно образом подлежит тут охране.

Традиционно, первым законом об авторском праве считается “Статут Анны”, закон, в англии в 1710 году. Закон этот, если читать его исходя из нынешних представлений, содержит все основные черты авторского права: закрепляемое за автором книги исключительное право на ее издание, ограниченный срок действия этого права, реализация его посредством передачи издателю. Оговорка, однако, здесь не случайна. Современное толкование закон этот приобрел только 60 лет спустя, после рассмотрения в 1774 году британской Палатой Лордов дела “Donaldson против Beckett”. Во время же своего подписания он рассматривался как еще один закон о регуляции системы цеховых отношений.

Во Франции возникновение авторского и патентного права связано с Великой Французской Революцией. Точнее, началось все несколько раньше. Как и в Англии, парижская гильдия книготорговцев претендовала на монополию на печать книг. Только вот в этом случае, в отличии от Англии, содействия государства в лице королей, оно не имело. Помните такое слово - абсолютизм? Полностью починить себе парижские гильдии - главных, как сейчас бы сказали, налогоплательщиков страны - монархи не могли, но при каждом удобном случае демонстрировали, кто в государстве король. Путем, в частности, дарования привилегий печати книг лицам, в цехе не состоящим. Наиболее подходящими кандидатурами для этого были выдающиеся писатели и драматурги. Позднее это вошло в систему и в 1777 и 1778 году были изданы указы, устанавливающие что авторы вообще имеют привилегию издания своих книг, хотя это и не было еще копирайтом в современном значении. Потому, хотя бы, что содержанием их было не столько право запрещать (все и без того было запрещено), сколько утверждение права на издание самого автора. Аналогично обстояло дело и с изобретателями. Учредительное Собрание Франции в 1791 году уничтожило все цеховые установления, все звания и привилегии, дарованные королевской властью, сделав однако, после длительных дебатов, исключение для привилегий писателей. Спустя некоторое время законом им был определен им срок и предел.

Конституция США, принятая в 1787 была враждебна всем и всяческим монополиям и прививилегиям, однако давала Конгрессу право

“поощрять развитие наук и полезных искусств посредством выдачи на ограниченные периоды времени авторам и изобретателям исключительных прав на их сочинения и открытия” (The Congress shall have Power . . . To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries).
И до сих пор эта норма является основополагающей, постоянно цитируется во время слушания патентных и копирайтных тяжб. На основании этой конституционной нормы в 1790 году принял закон об авторском праве, а в 1792 - закон о патентах. Однако лишь к 1831 году, решением Верховного Суда по делу “Whitney против Emmett” было установлено, что Конгресс не только имеет право выдавать патенты, но и обязан это делать на равных основаниях по отношению ко всем гражданам.

В России, первые закон об авторском праве был принят в 1830 году. Он представлял собой приложение к пункту четырнадцатому “Цензурного Устава”, озаглавленное “Положение о правах сочинителей”. Первый закон “о привилегиях на изобретения” был принят в 1812 году.

Период международных исключительных прав - с конца XIX по 60-е годы XX века. Виды и характер устанавливаемых различными государствами исключительных прав стандартизируются. Создаются многосторонние дипломатические союзы государств, призванные с одной стороны унифицировать охрану исключительных прав в разных государстве, а с другой - распространить эту охрану на возможно большую территорию, обеспечив граждан каждого из государств исключительными правами и за границей. С увеличением числа членов этих союзов, нормы конвенций приобретают характер империатива, условий, которых каждая страна принуждена выполнять ради сохранения статуса в международных отношениях, независимо от того, действительно ли участие в конвенции приносит ей пользу. По поводу условий наиболее авторитетных конвенций идет постоянная дипломатическая борьба.

  • 1883 - учреждена Парижская конвенция об охране промышленной собственности.
  • 1886 - учреждена Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.

Период экспансии интеллектуальной собственности - с 60-х годов XX века по настоящее время. Исключительные права перестают быть специфической принадлежностью только некоторых отраслей хозяйства, как было до сих пор, и начинают оказывать влияние на все стороны общественной жизни. И, в особенности, на экономику. Сто лет назад вся “интеллектуальная собственность” могла удостоиться полустраничной сноски в толстом политэкономическом труде. Сейчас, только непосредственная торговля исключительными правами составляет восьмую часть экономики США. Возникает до десятка новых исключительных прав, область действия существующих значительно расширяется. Границы различных исключительных прав начинают размываться. Производятся попытки формализовать в качестве исключительного права коммерческую тайну.

Начало этого этапа обычно связывается с основанием в 1967 году ВОИС - Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности .

Организация эта была создана на основе существовавшего с 1893 года бюро, хранившего текст и осуществлявшего административные функции Парижской и Бернской конвенций. В течении семидесяти с лишним лет эта маленькая контора из семи сотрудников существовала, не привлекая к себе особенного внимания. Момент ее преобразования в ВОИС совпал с выходом на международную арену крупных издательских (в том числе аудио- и видеоиздательских) корпораций. Практически одновременно, с этим, с разрывом в несколько лет (что для многосторонних международных договоров является сущей безделицей) был заключен целый ряд договоров, связанных в основном со “смежными правами” и патентами.

  • 1961 - Римская конвенция по охране прав исполнителей, создателей фонограмм и организаций эфирного вещания .
  • 1968 - Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов.
  • 1971 - Страсбургское соглашение о международной патентной классификации.
  • 1971 - Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм.
  • 1973 - Заключение Европейской Патентной Конвенции (ВОИС тут, правда, не при чем, это мероприятие Евросоюза).
  • 1974 - Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, распространяемых через спутники.

Последняя волна расширения исключительных прав началась где-то в середине 1990х годов и, по видимому, проходит свою кульминацию сейчас. Популярным является мнение, что эта волна связана с развитием компьютерных и интернет-технологий. Это утверждение, в общем, не лишено определенной логики. Действительно, большинство конвенций, учрежденных в это время, связаны, так или иначе, с новейшими способами представления информации - компьютерами, цифровыми сетями связи, цифровым и спутниковым вещанием. Однако сведение дела исключительно к технологическим новшествам будет неправомерным. В это же время происходит целый ряд расширений исключительного права, имеющих малое или вовсе никакого отношения к высоким технологиям, таких как удлинение срока действия авторских прав или сокращение случаев свободного использования произведений и изобретений.

Интеллектуальная собственность и имущественные отношения.

Надо подчеркнуть, что словосочетание “интеллектуальная собственность” не распадается на два отдельных слова, а является единым термином, лишь метафорически связанным с понятиями “интеллект” и “собственность”.

Собственность и связанные с ней вещные отношения совершенно независимы от исключительных прав. Можно сказать - ортогональны им.

С другой стороны, вступая в гражданский оборот, исключительные права становятся предметом сделок и обязательств, формируя при этом права и отношения, по своей природе имущественные, то есть отчуждаемые и имеющие денежную оценку. Степень этой отчуждаемости, впрочем, зависит от конкретного исключительного права и конкретной ситуации. Наиболее полно имущественные отношения развиваются в патентном праве, где патенты могут продаваться и покупаться практически с той же легкостью, что и любое недвижимое имущество. Наименее “имущественно” авторское прав, где произведение навсегда остается так или иначе связанным с личностью автора. При этом, однако, следует отличать собственно исключительные права от возникающих на их основе имущественных отношений. Более подробно это различие будет продемонстрировано при изучении патентного законодательства? где это различие проявляется в развернуто форме, при описании отношения между правом на патент и правом из патента, между исключительной лицензией и продажей патента. В других исключительных правах “имущественная” сторона может быть выражена в меньшей степени.

Примечания

1 обычно - в контексте налогообложения

Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к временам Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение получила теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все произведенное человеком, будь то материальные объекты или результаты творческого труда, признается его собственностью. Таким образом, создатель результатов творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими.

Понятие "интеллектуальная собственность" было впервые введено в международные правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности (однако уже в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в аналогичном значении употреблялся термин "результаты интеллектуального творчества").

В соответствии со ст. 2 этой Конвенции понятие интеллектуальной собственности включает в себя все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Таким образом, основу интеллектуальной собственности составляют авторское и патентное право, однако они не исчерпывают это понятие, поскольку сюда же относится право на промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, ноу-хау, знаки обслуживания.

Термин "интеллектуальная собственность" применяется в правовой доктрине развитых стран и в международно-правовых соглашениях, однако внутреннее законодательство большинства зарубежных стран не содержит понятия интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что процессы умственной деятельности сами по себе находятся за пределами регулирования правом. Результаты же такой деятельности, имеющие элементы творчества, становятся объектами правового воздействия (результатами творческой деятельности в области техники являются новые понятия, технические решения, формы изделий, в области литературы и искусства - новые образы и т.д.). Общим для всех объектов такого рода является то, что они имеют идеальную природу, т. е. нематериальны, однако могут быть воплощены в физические (материальные) предметы, которые обладают определенной экономической ценностью. Поэтому сторонники использования термина "интеллектуальная собственность" подчеркивают, что речь идет о собственности особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее нематериального характера, так как объектами права собственности владельцев патентов, субъектов авторского права и товарных знаков являются неосязаемые и бестелесные вещи. Надо иметь в виду, что традиционное право собственности коррелируется с материальным характером объектов этого права, тогда как интеллектуальная собственность оперирует понятием исключительных прав в отношении неких нематериальных объектов.


Под исключительными правами понимаются только имущественные права. Сам термин "исключительное право" пришел из Средневековья, когда отдельным лицам в исключение из общего правила предоставлялись некие определенные права. Исключительное право - это абсолютное право на нематериальный объект. Исключительные права выполняют для нематериальных объектов ту же функцию, что и право собственности для материальных объектов, хотя этим и не исчерпываются. Обладатель права интеллектуальной собственности имеет исключительные полномочия по использованию соответствующего объекта в течение определенного срока, установленного государством. При этом интеллектуальную собственность следует отличать от так называемой промышленной собственности, которая, будучи составной частью первой, характеризуется тем, что ее объекты находят применение в производственной деятельности (изобретения, промышленные образцы и т.д.).

Понятие "промышленная собственность" было впервые введено в текст ст. 1 Парижской конвенции об охране промышленной собственности на Гаагской конференции 1925 г. Предшествующие тексты Парижской конвенции хотя и перечисляли многочисленные объекты промышленной собственности, однако не раскрывали самого понятия. Для объектов права промышленной собственности характерно наличие территориального принципа охраны, который заключается в том, что исключительное право на такой объект действует только в пределах того государства, где это право было получено. Исключительное право на объекты промышленной собственности основывается на специальном охранном документе, выданном компетентным органом (как правило, это патентное ведомство).

Необходимость специальной регистрации для объектов промышленной собственности обусловлена тем, что в отличие от произведений, охраняемых авторским правом, для которых преобладающее значение имеет форма выражения, для первых важнее содержание. Если форма произведения уникальна и, по общему правилу, не может быть воспроизведена другим лицом, то объекты промышленной собственности могут быть созданы независимо друг от друга несколькими лицами. В связи с этим необходимо наличие регистрационной системы, которая удостоверит первенство создателя.

Первые зафиксированные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности относились к произведениям, охраняемым авторским правом (Статут королевы Великобритании и Ирландии Анны Стюарт 1710 г., предоставивший автору опубликованного произведения исключительное право разрешать его переиздание в течение 21 года с момента вступления Статута в силу. Для неопубликованных произведений срок действия исключительного права составлял 14 лет с правом его возобновления на последующие 14 лет при жизни автора. Согласно Статуту незаконная перепечатка книг наказывалась уничтожением неправомерно напечатанных экземпляров и штрафом. Охранялись согласно Статуту только книги, и в нем ничего не говорилось о других произведениях. Непременным условием принятия произведения под охрану являлась его регистрация в реестре компании книгоиздателей).

В России права авторов произведений, изобретений и иных видов интеллектуальных прав рассматривались в качестве разновидности права собственности еще в XIX в. Однако сам термин "интеллектуальная собственность" вошел в законодательство в 1990 г. при принятии Закона "О собственности в РСФСР".

В настоящее время наша страна вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), одним из условий членства в котором является соблюдение положений, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

В настоящее время понятие интеллектуальной собственности получило конституционное закрепление. Так, ст. 44 Конституции РФ хотя и не раскрывает его содержания, но гласит, что "интеллектуальная собственность охраняется законом". В ст. 71 Конституции сказано, что правовое регулирование интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской Федерации.

В массиве действующего законодательства РФ, посвященного интеллектуальной собственности, следует упомянуть прежде всего ГК РФ. Статья 128 ГК РФ среди объектов гражданских прав называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать одному или нескольким лицам совместно. В случаях, предусмотренных законом, самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут принадлежать разным лицам (например, патент на одно и то же изобретение может выдаваться нескольким лицам, если они подали заявку в один и тот же день).

Автором результата творческой деятельности может быть только физическое лицо, чьим творческим трудом создан этот результат. Таким образом, лица, которые оказали автору результата творчества только техническую или организационную помощь, не могут рассматриваться в качестве авторов.

В результате самого факта создания творческого результата (иногда после удостоверения этого факта компетентным государственным органом, например, при изобретении) у создателя возникает ряд личных неимущественных прав, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Важнейшим из этих прав считается право авторства (т.е. право считаться создателем данного творческого результата). После признания права авторства у создателя возникает исключительное право на результат творчества (отдельные изъятия могут быть установлены законом).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, охраняемый без его государственной регистрации, принадлежит гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу независимо от того, на какой территории это право первоначально возникло. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица обладают исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности, если оно первоначально возникло в Российской Федерации, а также в случае, когда признание исключительного права предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Что касается исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие государственной регистрации, и средств индивидуализации, то они возникают на равных началах у российских, иностранных граждан, юридических лиц и лиц без гражданства при обязательном условии их государственной регистрации в соответствующем органе Российской Федерации. Вместе с тем в виде исключения из общего правила регистрация результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в международной организации является основанием для признания исключительного права на такой результат или такое средство в Российской Федерации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

По общему правилу, исключительное право на результат творчества первоначально возникает у его автора. Речь идет об исключительном праве на использование этого результата (в основном в коммерческих целях). В случаях, прямо предусмотренных законодательством, исключительное право на результат творческой деятельности может возникнуть не у автора, а у другого лица (например, на изобретение или произведение науки, литературы, искусства, созданные в порядке выполнения служебного задания). Таким образом, закон подчеркивает, что автор является приоритетной фигурой для признания его субъектом права на созданный им объект творческой деятельности.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежат в соответствии с законом регистрации, договоры о передаче прав на такие результаты или средства, о предоставлении права использования таких результатов или средств, а также переход таких прав без договора подлежат государственной регистрации.

В случаях, предусмотренных законодательством, распоряжение исключительным правом на средство индивидуализации может быть запрещено или ограничено. Так, передача права на товарный знак по договору другому лицу не допускается, если такая передача может породить заблуждение относительно товара (работы, услуги) или его изготовителя (производителя).

9.1. Определение интеллектуальной собственности

9.4. Трансфер интеллектуальной собственности

9.1. Определение интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность - общее понятие, воспринятое российским законодательством из международных отношений, где оно применяется к исключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности.

Понятие «интеллектуальная собственность» существует с 1967 года, когда на Стокгольмской конференции была создана Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Статья 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, включает в понятие интеллектуальной собственности “все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественных областях”.

Принято различать два вида интеллектуальной собственности:
а) промышленную, защищаемую патентным правом; б) художественно-культурную, защищаемую авторским правом.

Объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования места происхождения товара, ноу-хау (коммерческие секреты, технологические и технические секреты, организационные и финансовые секреты, медицинские и биотехнологические секреты и другие секреты).

Объекты авторского права: научные публикации, драматические и музыкально-драматические произведения, хореографические произведения, аудиовизуальные произведения, произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические произведения, географические, геологические и другие карты, планы и др., программы для ЭВМ и базы данных, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, другие произведения.

Изобретение – это существенно новый (изобретательского уровня) способ технического решения хозяйственной задачи, дающий положительный эффект в технологии производства, при эксплуатации научно-технической продукции, обеспечении безопасности труда. Объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.



Не признаются патентоспособными изобретениями: научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Полезная модель – это существенно новое и промышленно применимое в отраслях народного хозяйства изделие. Сходство изобретения с полезной моделью можно наглядно проиллюстрировать следующим принципом: изобретение, относящиеся к устройству, можно запатентовать в качестве полезной модели.

Промышленный образец – это новое и оригинальное художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид при условии промышленной применимости в отраслях народного хозяйства.

Товарные знаки и знаки обслуживания - это зарегистрированные в установленном порядке средства индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров, услуг. К средствам индивидуализации также относятся фирменное наименование и наименование места происхождения товара. В качестве товарного знака могут регистрироваться логотип; сочетание звуков (музыка); словесное обозначение.

Топологии интегральных микросхем – это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Селекционные достижения – это сорта растений и породы животных.

Программа для ЭВМ - это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Базы данных – это объективная форма представления и организации совокупности данных, например: статей, расчетов, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

9.2. Патентное право

Патентное право охраняет изобретения, полезные модели и промышленные образцы - объекты промышленной собственности.

Регистрация интеллектуальной собственности осуществляется путем выдачи патента органами Роспатента. Принцип регистрации промышленной собственности – это принцип проверочной экспертизы. Формальная экспертиза заявки – это проверка наличия необходимых документов, соблюдения установленных требований к ним и рассмотрение вопроса о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана.

Патент – это документ, удостоверяющий авторство и предоставляющий его владельцу исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент на изобретение действует в течение 20 лет; на промышленный образец патент действует в течение 10 лет и может быть продлен еще до 5 лет; свидетельство на полезную модель выдается на срок 5 лет и может быть продлено до 3 лет.

Заявка на изобретение (полезную модель, промышленный образец) должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 2) описание, раскрывающее объект с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности объекта; 5) реферат. Заявка на промышленный образец дополнительно должна содержать комплект фотографий, отображающих изделие, макет или рисунок, дающие полное детальное представление о внешнем виде изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины.

Отношения в сфере индивидуализации участников хозяйственного оборота регулируются патентным законодательством. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству, вправе зарегистрировать коллективный знак, который является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых и (или) реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих общими характеристиками. Правообладатель товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы "R" или ®, либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак", указывающих на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. Регистрация товарного знака осуществляется в определенных классах товаров и услуг, определяемых по Международному классификатору товаров и услуг. Так, например, если производитель настольных ламп зарегистрировал товарный знак «Светлый путь» в соответствующем классе, то другая компания, оказывающая, например, образовательные услуги, также может зарегистрировать такой же товарный знак.

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать: заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства; заявляемое обозначение; перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака; описание заявленного обозначения.

Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными свойствами. Свидетельство о предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя каждый раз на десять лет.

Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: латинской буквы "С" в окружности: ©; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Объектами авторского права являются: литературные произведения (включая программы для ЭВМ); музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения изобразительного искусства; произведения архитектуры; другие произведения. К объектам авторского права также относятся: производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, другие переработки произведений науки, литературы и искусства); сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения. Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения. Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и работодателем.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 50 лет после даты его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

Право авторства на охраняемую топологию является неотчуждаемым личным правом и охраняется законом бессрочно. Исключительное право на охраняемую топологию действует в течение десяти лет. Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора и являющаяся неизвестной автору и (или) специалистам в области разработки топологий на дату ее создания. Подача заявки на регистрацию топологии может быть осуществлена в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место. Заявка на регистрацию топологии должна содержать: заявление на официальную регистрацию топологии; депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат; документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

Право на селекционное достижение охраняется законом и подтверждается патентом на селекционное достижение. Срок действия патента на селекционное достижение составляет 30 лет с даты регистрации указанного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород срок действия патента составляет 35 лет. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются: а) новизна; б) отличимость; в) однородность;г) стабильность.

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение должна содержать: заявление о выдаче патента; анкету селекционного достижения; документ, подтверждающий уплату установленной пошлины. Исключительное право патентообладателя на селекционное достижение состоит в том, что любое лицо должно получить от обладателя патента лицензию на осуществление с семенами, племенным материалом охраняемого селекционного достижения следующих действий: а) производство и воспроизводство; б) доведение до посевных кондиций для последующего размножения; в) предложение к продаже; г) продажа и иные виды сбыта; д) вывоз с территории Российской Федерации; е) ввоз на территорию Российской Федерации; ж) хранение в перечисленных выше целях.

Программы для ЭВМ и базы данных относятся к объектам авторского права. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных - как сборникам. Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок окончания действия авторского права на программу для ЭВМ и базу данных, созданные в составе, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов. Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, выпущенные анонимно или под псевдонимом, действует с момента их выпуска в свет в течение 50 лет. Если автор программы для ЭВМ или базы данных, выпущенных в свет анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение указанного срока или принятый автором псевдоним не оставляет сомнений в его личности, то применяется срок охраны, предусмотренный пунктом 1 данной статьи. Личные права автора на программу для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно.

Личные права автора на программу для ЭВМ и базу данных включают в себя: право авторства - то есть право считаться автором программы для ЭВМ или базы данных; право на имя - то есть право определять форму указания имени автора в программе для ЭВМ или базе данных – под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или анонимно; право на неприкосновенность (целостность) - то есть право на защиту как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора; право на обнародование программы для ЭВМ или базы данных - то есть право обнародовать или разрешать обнародовать путем выпуска в свет (опубликования) программы для ЭВМ или базы данных, включая право на отзыв.

Исключительное право автора на программу для ЭВМ и базу данных – это право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий: воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных; распространение программы для ЭВМ или базы данных; модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; иное использование программы для ЭВМ или базы данных. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных может быть передано другим лицам по договору.

Заявка на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных должна содержать: заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных; депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Международную защиту интеллектуальной собственности осуществляет Международное агентство по защите авторских прав (МААП).

9.4. Трансфер интеллектуальной собственности

При трансфере (передаче) запатентованной интеллектуальной собственности оформляется лицензия между лицензиатом (покупателем) и лицензиаром (продавцом). Передача незапатентованных объектов оформляется договором.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Лицензионный договор подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается недействительным. При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Полная лицензия – это право лицензиата на использование патента и отказ лицензиара от самостоятельного использования в течение срока действия договора. При неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Патентообладатель может подать в Патентное ведомство заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия).

Роялти – это платежи по лицензионному договору, поступающие ежемесячно в виде фиксированных отчислений от единицы продукции, выпущенной по исключительной лицензии.

Паушальный платеж – платеж по неисключительному лицензионному договору, поступивший единовременно. При выборе паушальной формы платежей лицензиат и лицензиар в тексте лицензионного договора указывают сумму, которая выплачивается в виде единовременного платежа при передаче лицензии лицензиату или по частям: при вступлении договора в силу (10–30 %); в момент передачи лицензиату технической документации (40–60 %); после выпуска первых образцов продукции (10–30 %). Определение размера паушального платежа простым арифметическим сложением сумм платежей, определенных на основе роялти за весь период действия лицензионного соглашения, будет неточным в связи с изменением «ценности» денежных средств в зависимости от срока их получения. По общему правилу, действующему в международной торговле лицензиями, лицензиар определяет паушальный платеж на основе дисконтирования, исходя из дохода, который может получен по банковскому депозиту при выплате лицензионного вознаграждения в виде роялти. В свою очередь, лицензиат стремится при выплатах в виде паушальных платежей снизить цену лицензии.

Комбинированные платежи, в которых часть выплат осуществляется в форме паушальных платежей, а оставшаяся часть – в форме платежей на основе роялти, в определенной мере могут компенсировать риски как лицензиата, так и лицензиара.

Под интеллектуальной собственностью понимается творение человеческого разума, человеческого интеллекта в виде информации, которая может быть представлена на материальном носителе и распространена в неограниченном количестве копий по всему миру.

Материально-вещественную основу интеллектуальной собственности составляет интеллектуальный продукт, являющийся результатом творческих усилий его создателей -- отдельной личности или коллектива.

Интеллектуальный продукт может иметь различные формы: научные открытия и изобретения, результаты технологических и проектных работ, образцы новой продукции, новой техники и материалов, новая технология, научно-производственные, консалтинговые, экономико-финансовые, управленческие, маркетинговые услуги, а также различные виды литературно-художественного творчества и т. д.

Объектом интеллектуальной собственности являются документально подтвержденные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Объектами права интеллектуальной собственности являются:

  • 1) изобретения во всех областях человеческой деятельности;
  • 2) промышленные образцы;
  • З) товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования и обозначения;
  • 4) полезные модели;
  • 5) литературные, художественные произведения и научные труды;
  • 6) компьютерные программы;
  • 7) интегральные микросхемы;
  • 8) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи;
  • 9) репрография;
  • 10) новые разработки в области вещания;
  • 11) биотехнологии;
  • 12) пресечение недобросовестной конкуренции;
  • 13) ноу-хау.

Понятие интеллектуальной собственности охватывает два типа объектов -- промышленной собственности и авторского права.

1. К промышленной собственности относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, конфиденциальная информация.

К изобретениям относятся: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, которые обладают существенными отличительными техническими решениями, а также применения указанных объектов по новому назначению.

Изобретение охраняется патентом 20 лет.

К промышленным образцам относится художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид, который наряду с техническим уровнем определяет уровень конкурентоспособности продукции. Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с последующим возможным продлением, но не более чем на 5 лет.

Товарный знак и знак обслуживания -- это обозначения, способные соответственно отличить товары и услуги одних юридических лиц или граждан от товаров и услуг других юридических лиц и граждан. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В последнее время в национальных законодательствах уделяется внимание знакам особых видов: звуковым, цветовым и т. д., которые рассчитаны на восприятие различными органами чувств.

Формой правовой охраны является свидетельство на товарный знак. Срок действия свидетельства обычно составляет 10 лет с возможностью продления на 10 лет неограниченное число раз.

Фирменное наименование -- имя или обозначение, позволяющее идентифицировать предприятие и охраняющее против не правомерных действий третьих лиц. В странах с развитой законодательной системой исключительное право на использование фирменного наименования предоставляется после его регистрации в установленном порядке. Право на фирменное наименование является бессрочным и прекращается в случае ликвидации фирмы. Будучи имущественным неотчуждаемых правом, оно не подлежит продаже.

Бренд -- широко известный товарный знак или наименование фирмы, имеющей заслуженную репутацию и производящей качественные продукты и услуги.

2. Авторское право охватывает преимущественно результаты литературного и художественного творчества (поэмы, музыку, картины и т. п.), к которым в последнее время добавились и объекты научно-технической сферы (программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем) и Web-страницы.

Исполнительская деятельность артистов охраняется правами, смежными с авторскими.

Объекты промышленной собственности охраняются нормами патентного права. Особым объектом промышленной собственности является защита от недобросовестной конкуренции.

Перечень объектов, входящих в состав интеллектуальной собственности, устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых международных обязательств.

В соответствии с определением, изложенным в п. VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) (в Стокгольмской редакции от 14 июля 1967 г.), “интеллектуальная собственность включает права, относящиеся:

  • * к литературным, художественным и научным произведениям;
  • * исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телепередачам;
  • * изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
  • * научным открытиям;
  • * товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
  • * защите против недобросовестной конкуренции, а также другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях”.

В российском законодательстве пока отсутствует развернутое определение объектов интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 138 Гражданского кодекса РФ интеллектуальная собственность -- это исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица и продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное на именование, товарный знак, знак обслуживания и т. д.).

Охрана интеллектуальной собственности является ключевым моментом инновационной деятельности. Ее состояние, прежде всего состояние патентной системы, может стимулировать или, напротив, сдерживать инновационную деятельность компаний. Ввиду особой нематериальной природы объектов данной собственности отсутствие или лишение патентных прав означает утрату самой собственности. Поэтому ее охрана, а также пресечение недобросовестной конкуренции входят в число стратегических целей как компаний, так и государства.

К основные формы защиты промышленной собственности относятся:

Патент -- свидетельство, выдаваемое компетентным правительственным органом, изобретателю и удостоверяющее его монопольное право на использование этого изобретения. Практически все товары, выпускаемые на рынок, являются запатентованными. Срок действия патента обычно ограничивается 15--20 годами, и он действует только на территории той страны, где он вы дан. Для поддержания патента в силе законодательно требуется периодическая уплата высоких патентных пошлин.

Лицензия -- разрешение, выдаваемое владельцем технологии (лицензиаром), защищенной или не защищенной патентом, заинтересованной стороне (лицензиату) на использование этой технологии в течение определенного времени, на определенной территории и за определенную плату.

Основные формы передачи технологий.

Передача технологий на коммерческой основе осущёствляется в следующих основных формах:

  • * патентные соглашения -- торговая сделка, при которой владелец патента уступает свои права на использование изобретения покупателю патента;
  • * лицензионные соглашения -- торговая сделка, при которой собственник нематериальных активов предоставляет другой стороне разрешение на использование прав на интеллектуальную собственность в определенных пределах;
  • * ноу-хау -- предоставление технического опыта и секретов производства, включающих сведения технологического, экономического, административного, финансового характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества. Предметом купли-продажи являются незапатентованные изобретения, имеющие коммерческую ценность;
  • * инжиниринг -- предоставление технологических знаний, не обходимых для приобретения, монтажа и использования купленных или арендованных машин и оборудования. Сюда входит широкий комплекс мероприятий по подготовке технико-экономического обоснования проектов, осуществлению консультаций, надзора, проектирования, испытаний, гарантийного и послегарантийного обслуживания.

К числу мероприятий по передаче технологии на некоммерческой основе относятся выставки, научные конференции, симпозиумы, обмен публикациями и т. д.

Главной формой международного научно-технического обмена в настоящее время является лицензионная торговля.

Она стабильно в 3--4 раза превышает темпы торговли традиционными товарами. Лицензионные операции сконцентрированы в промышленно развитых странах -- свыше 90% купли-продажи. Ведущее место занимают США, Япония, Великобритания. Развивающиеся страны начали предлагать передовую технологию лишь с 70-х гг. в основном в виде сублицензий, при этом они, как правило, импортируют новейшие технологии.

Лицензионная торговля обладает отраслевой специализацией - основной объем лицензионной торговли сконцентрирован в электротехнике, электронной и химической промышленности. Основной объем купли-продажи лицензий совершается между материнскими компаниями и филиалами.